«Прибыльно-расходный» НДС. Какой порядок списания НДС на расходы (проводки)? Что из прочих расходов не облагается ндс

Вопрос

Добрый день!
Организация намеренно не принимает НДС к вычету, т.к. не хочет возмещать его из бюджета. А по итогам 1 полугодия получается большой налог на прибыль.
Можно ли НДС, не принятый к вычету, учесть в расходы по налогу на прибыль?
Все счета-фактуры есть в наличии.

Ответ

Суммы НДС, которые вы получаете от покупателей товаров (работ, услуг, имущественных прав) и перечисляете в бюджет, в состав расходов по налогу на прибыль не включаются (п. 19 ст. 270 НК РФ).

Учесть при расчете налога на прибыль можно лишь тот НДС, который вы уплатили продавцу при покупке у него товаров, работ, услуг или имущественных прав (в том числе в составе таможенных платежей), — «входной» НДС. Причем только лишь в отдельных случаях. По общему правилу такой НДС предъявляется к вычету в соответствии со ст. ст. 171 — 172 НК РФ и в состав расходов не включается (п. 1 ст. 170, п. 2 ст. 254, п. 1 ст. 257 НК РФ).

Итак, приведем те особые ситуации, в которых НДС относится на расходы по налогу на прибыль (п. 2 ст. 170 НК РФ):

1) вы приобрели (ввезли) товары (работы, услуги, имущественные права), которые будете использовать для операций, не облагаемых НДС.

2) вы приобрели (ввезли) товары (работы, услуги, имущественные права) и используете их для операций, местом реализации которых территория РФ не признается.

3) приобретенные (ввезенные) товары (работы, услуги, имущественные права) вы используете для операций, которые не являются объектом обложения НДС согласно п. 2 ст. 146 НК РФ;

4) вы не являетесь плательщиком НДС или освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ.

В таких случаях суммы «входного» НДС уменьшают налогооблагаемую прибыль в составе стоимости приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав). В дальнейшем эта стоимость включается в расходы по правилам гл. 25 НК РФ (например, через механизм амортизации или в материальные расходы).

Также в отдельных случаях «входной» НДС включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Ими являются ситуации, когда вы восстанавливаете ранее принятый к вычету НДС по основаниям, указанным в пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ.

Таким образом, учесть НДС в расходах по налогу на прибыль можно только в перечисленных выше случаях, во всех остальных ситуациях учесть НДС при расчете налога

Смежные вопросы:


  1. В какой момент принимается к вычету входной НДС по экспортированным товарам: в момент принятия товаров к учету или по истечении 180 дней для подтверждении ставки 0% (если ставка 0%…...

  2. Компания занимается ж.д. перевозками. Периодически осуществляет экспортные перевозки и имеет выручку с НДС 0%. Как учитывается НДС с покупки ОС (вагонов), которые, возможно, иногда будут использоваться в операциях, облагаемых…...

  3. Интересует корреспонденция счетов по учету НДС у организации экспортера продукции на территорию Киргизии. Интересует момент фактического возмещения из бюджета ндс, только после получения решения от ИФНС. Экспорт осуществлялся до…...

  4. Организация, применяющая ОСНО, в начале 2003 г. купила объект незавершенного строительства — нежилое административно-торговое здание, оформлено свидетельство о собственности объекта незавершенного строительства. Дальнейшее строительство велось подрядными организациями с предъявлением…...

НДС (налог на добавленную стоимость) - это самый сложный для понимания, расчета и уплаты налог, хотя если не вникать глубоко в его суть, он покажется не очень обременительным для бизнесмена, т.к. является косвенным налогом. Косвенный налог, в отличие от прямого, переносится на конечного потребителя.

Каждый из нас может увидеть в чеке из магазина общую сумму покупки и сумму НДС, и именно мы, как потребители, в итоге и платим этот налог. Кроме НДС, косвенными налогами являются акцизы и таможенные пошлины. Чтобы разобраться, в чем сложность администрирования НДС для его плательщика, надо будет понять основные элементы этого налога.

Элементы НДС

Объектами налогообложения НДС являются:

  • реализация товаров, работ, услуг на территории России, передача имущественных прав (право требования долга, интеллектуальные права, арендные права, право постоянного пользования земельным участком и др.), а также безвозмездная передача права собственности на товары, результаты работ и оказания услуг. Ряд операций, указанных в пункте 2 статьи 146 НК РФ, не признаются объектами налогообложения НДС;
  • выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
  • передача для собственных нужд товаров, работ, услуги, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль;
  • ввоз (импорт) товаров на территорию РФ.

Не облагаются НДС товары и услуги, перечисленные в статье 149 НК РФ. Среди них есть социально значимые, такие как: реализация некоторых медицинских товаров и услуг; услуги по уходу за больными и детьми; реализация предметов религиозного назначения; услуги по перевозке пассажиров; образовательные услуги и т.д. Кроме того, это услуги на рынке ценных бумаг; банковские операции; услуги страховщиков; адвокатские услуги; реализация жилых домов и помещений; коммунальные услуги.

Налоговая ставка НДС может быть равна 0%, 10% и 18%. Есть еще понятие «расчетных ставок», равных 10/110 или 18/118. Их используют при операциях, указанных в пункте 4 статьи 164 НК РФ, например, при получении предоплаты за товары, работы, услуги. Все ситуации, при которых применяются определенные налоговые ставки, приводятся в статье 164 НК РФ.

Обратите внимание: с 2019 года максимальная ставка НДС составит 20% вместо 18%. Расчетная ставка вместо 18/118 составит 20/120.

По нулевой налоговой ставке облагаются операции экспорта; трубопроводный транспорт нефти и газа; передача электроэнергии; перевозки железнодорожным, воздушным и водным транспортом. По 10% ставке - некоторые продовольственные товары; большинство товаров для детей; лекарства и медицинские изделия, не входящие в перечень важнейших и жизненно необходимых; племенной скот. Для всех остальных товаров, работ, услуг действует ставка НДС в 18%.

Налоговая база по НДС в общем случае равна стоимости реализуемых товаров, работ, услуг, с учетом акцизов для подакцизных товаров (ст.154 НК РФ). При этом в статьях со 155 по 162.1 НК РФ приводятся подробности для определения налоговой базы отдельно для разных случаев:

  • передача имущественных прав (ст. 155);
  • доход по договорам поручения, комиссии или агентскому (ст. 156);
  • при оказании услуг перевозок и услуг международной связи (ст. 157);
  • реализация предприятия как имущественного комплекса (ст. 158);
  • выполнение СМР и передача товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд (ст. 159);
  • ввоз (импорт) товаров на территорию РФ (ст. 160);
  • при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ налогоплательщиками - иностранными лицами (ст. 161);
  • с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров, работ, услуг (ст. 162);
  • при реорганизации организаций (ст. 162.1).

Налоговым периодом , то есть тем периодом времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога к уплате по НДС, является квартал.

Плательщиками НДС признаются российские организации и индивидуальные предприниматели, а также те, кто перемещает товары через таможенную границу, то есть, импортеры и экспортеры. Не платят НДС налогоплательщики, работающие на специальных налоговых режимах: , (кроме случаев, когда они ввозят товар на территорию РФ) и участники проекта «Сколково».

Кроме того, могут получить освобождение от уплаты НДС налогоплательщики, которые отвечают требованиям статьи 145 НК РФ: сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг за три предыдущих месяцев без учета НДС не превысила двух млн. рублей. Освобождение не распространяется на ИП и организации, реализующие подакцизные товары.

Что такое вычет по НДС?

На первый взгляд, раз уж НДС надо начислять при реализации товаров, работ, услуг, он ничем не отличается от налога с продаж (с оборота). Но если мы вернемся к его полному названию - «налог на добавленную стоимость», то становится понятным, что облагаться им должна не вся сумма реализации, а только добавленная стоимость . Добавленная стоимость - это разница между стоимостью проданного товара, работ, услуг и расходами на приобретение материалов, сырья, товаров, других ресурсов, затраченных на них.

Отсюда становится понятным необходимость получения налогового вычета по НДС. Вычет уменьшает сумму НДС, начисленного при реализации, на ту сумму НДС, которая была уплачена поставщику при приобретении товаров, работ, услуг. Рассмотрим на примере.

Организация «А» закупила у организации «В» товар для перепродажи стоимостью 7 000 рублей за одну единицу. Сумма НДС составила 1 260 рублей (по ставке 18%), итого цена закупки равна 8 260 рублей. Далее организация «А» продает товар организации «С» уже по 10 000 рублей за единицу. НДС при реализации равен 1 800 рублей, который организация «А» должна перечислить в бюджет. В сумме 1 800 рублей уже «скрыт» тот НДС (1 260 рублей), который был оплачен при закупке у организации «В».

По сути, обязательство организации «А» перед бюджетом по НДС равно всего 1 800 - 1 260 = 540 рублей, но это при условии, что налоговые органы зачтут этот входящий НДС, то есть, предоставят организации налоговый вычет. Получение этого вычета сопровождается множеством условий, ниже мы рассмотрим их подробнее.

Кроме вычета сумм НДС, уплаченных поставщикам при приобретении товаров, работ, услуг, НДС при реализации можно уменьшить на суммы, указанные в статье в статье 171 НК РФ. Это НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ; при возврате товара или отказе от выполнения работ, оказания услуг; при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и др.

Условия получения вычета входного НДС

Итак, какие условия должен выполнять налогоплательщик, чтобы уменьшить сумму НДС при реализации на ту сумму НДС, которая была уплачена поставщикам или при ввозе товаров на территорию РФ?

  1. должны иметь связь с объектами налогообложения (ст. 171(2) НК РФ). Нередко налоговые органы задаются вопросом - будут ли эти приобретенные товары фактически использоваться в операциях, облагаемых НДС? Еще один подобный вопрос - есть ли экономическая обоснованность (направленность на получение прибыли) при приобретении этих товаров, работ, услуг?
    То есть, налоговый орган пытается отказать в получении налогового вычета по НДС, исходя из своей оценки целесообразности деятельности налогоплательщика, хотя к обязательным условиям вычета входящего НДС это не относится. В итоге, плательщиками НДС подается множество судебных исков на необоснованные отказы в получении вычетов по этому поводу.
  2. Приобретенные товары, работы, услуги должны быть приняты на учет (ст. 172(1) НК РФ).
  3. Наличие правильно оформленной счет-фактуры . В статье 169 НК РФ приводятся требования к тем сведениям, которые должны быть указаны в этом документе. При импорте вместо счет-фактуры факт уплаты НДС подтверждают документы, выданные таможенной службой.
  4. До 2006 года для получения вычета действовало условие о фактической оплате суммы НДС. Сейчас же в статье 171 НК РФ приводятся только три ситуации, при которых право на вычет возникает в отношении именно уплаченного НДС: при ввозе товаров; по расходам на командировки и представительские расходы; уплаченные покупателями-налоговыми агентами. В отношении других ситуаций применяется оборот «суммы налога, предъявленные продавцами».
  5. Осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. О том, « » мы уже рассказывали. Отказ в получении налогового вычета по НДС может быть вызван и вашей связью с подозрительным контрагентом. Если вы хотите уменьшить НДС, который должны уплатить в бюджет, рекомендуем вам проводить предварительную проверку своего партнера по сделке.
  6. Выделение НДС отдельной строкой. Статья 168 (4) НК РФ требует, чтобы сумма НДС в расчетных и первичных учетных документах, а также в счетах-фактурах была выделена отдельной строкой. Хотя это условие и не является обязательным для получения налогового вычета, надо отслеживать его наличие в документах, чтобы не вызывать налоговые споры.
  7. Своевременное выставление поставщиком счет-фактуры. Согласно статье 168 (3) НК РФ счет-фактура должна быть выставлена покупателю не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг. Удивительно, но и тут налоговые органы видят причину для отказа в получении покупателем налогового вычета, хотя требование это относится только к продавцу (поставщику). Суды же по этому вопросу занимают позицию налогоплательщика, резонно отмечая, что пятидневный срок выставления счет-фактуры не является обязательным условием для вычета.
  8. Добросовестность самого налогоплательщика. Здесь уже надо доказать, что сам плательщик НДС, желающий получить вычет, является добросовестным налогоплательщиком. Поводом для этого является все то же постановление Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53, которое определяет «пороки» контрагента. В пунктах 5 и 6 этого документа содержится перечень обстоятельств, которые могут указывать на необоснованность налоговой выгоды (а вычет входного НДС тоже является налоговой выгодой)

    Подозрительными, по мнению ВАС, являются:

  • невозможность реального осуществления налогоплательщиком хозяйственных операций;
  • отсутствие условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности;
  • совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в указанном объеме;
  • учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые связаны с получением налоговой выгоды.

    Это и такие, вполне безобидные, на первый взгляд, условия, как: создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции; разовый характер операции; использование посредников при сделках; осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика.
    Опираясь на это постановление, налоговые инспекторы поступали очень просто - отказывали в получении вычета по НДС, просто перечисляя эти условия. Рвение своих сотрудников пришлось сдерживать самой ФНС, т.к. количество «недостойных» получения налоговой выгоды просто зашкаливало. В письме от 24.05.11 г. № СА-4-9/8250 ФНС отмечает, что «… в практике налогового контроля имеют место случаи, когда налоговый орган, избегая ясности в квалификации обстоятельств получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, ограничиваясь ссылками на пункты 1, 5, 6, 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 делает выводы о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. При этом иные обстоятельства, явно свидетельствующие о том, что хозяйственная операция совершена, не учитываются».

  1. Дополнительными условиями для получения налогового вычета по НДС могут быть еще целый ряд требований налоговых органов к оформлению документов (типичны обвинения в неполноте, недостоверности, противоречивости указанных сведений); к рентабельности деятельности плательщика НДС; попытка переквалификации договоров и т.д. Если вы уверены в своей правоте, во всех этих случаях стоит, по меньшей мере, опротестовывать решения налоговиков об отказе в получении налогового вычета по НДС в вышестоящем налоговом органе.

НДС при экспорте

Как мы уже говорили, при экспорте товаров их реализация облагается по ставке 0%. Право на такую ставку компания должна обосновать, подтвердив факт экспорта документально. Для этого вместе с декларацией по НДС в налоговую инспекцию надо подать пакет документов (копии экспортного контракта, таможенных деклараций, транспортных и товаросопроводительных документов с отметками таможни).

На то, чтобы подать эти документы, плательщику НДС дается 180 дней со дня помещения товаров под таможенные процедуры экспорта. Если в этот срок нужные документы не будут собраны, то НДС надо будет заплатить по ставке 10% или 18%.

НДС при импорте

При ввозе товаров на территорию РФ импортеры платят на таможне НДС, который рассчитывается в составе таможенных платежей (ст. 318 Таможенного кодекса РФ). Исключение - ввоз товаров из Республики Беларусь и Республики Казахстан, в этих случаях уплата НДС оформляется в налоговой инспекции на территории России.

Обратите внимание, что при ввозе товаров на территорию России, НДС платят все импортеры, в том числе работающие на специальных налоговых режимах (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН), и те, кто освобожден от уплаты НДС по статье 145 НК РФ.

Ставка НДС при импорте равна 10% или 18%, в зависимости от вида товаров. Исключением являются товары, указанные статье 150 НК РФ, при ввозе которых НДС не взимается. Налоговая база, на которую будет начисляться НДС при ввозе товаров, рассчитывается как общая сумма таможенной стоимости товаров, таможенной пошлины и акциза (для подакцизных товаров).

НДС при УСН

Хотя упрощенцы не являются плательщиками НДС, но вопросы, связанные с этим налогом, тем не менее, в их деятельности возникают.

Прежде всего, почему налогоплательщики на ОСНО не хотят работать с поставщиками на УСН? Ответ здесь такой - поставщик на УСН не может выставить покупателю счет-фактуру с выделенным НДС, из-за чего покупатель на ОСНО не сможет применить налоговый вычет на сумму входного НДС. Выход здесь возможен в снижении продажной цены, ведь в отличие от поставщиков на , упрощенцы не должны начислять НДС при реализации.

Иногда упрощенцы все-таки выписывают покупателю счет-фактуру с выделенным НДС, что обязывает их уплатить этот НДС и сдать декларацию. Судьба такой счет-фактуры может оказаться спорной. Инспекции часто отказывают покупателям в получении налогового вычета, ссылаясь на то, что упрощенцы не являются плательщиками НДС (при этом НДС-то ими реально уплачен). Правда, большинство судов в таких спорах поддерживает право покупателей на вычет НДС.

Если же наоборот - упрощенец покупает товар у поставщика, работающего на ОСНО, то он оплачивает НДС, на который не может получить вычет. Зато, согласно статье 346.16 НК РФ, налогоплательщик на упрощенной системе может учесть входной НДС в своих расходах. Касается это, правда, только плательщиков , т.к. на УСН Доходы никакие расходы не учитывают.

Декларация по НДС и уплата налога

Декларацию по НДС нужно сдавать по итогам каждого квартала, не позднее 25-го числа следующего месяца, то есть, не позднее 25-го апреля, июля, октября и января соответственно. Отчетность принимается только в электронном виде, если она представлена на бумажном носителе, то не считается представленной. Начиная с отчета за 1 квартал 2017 года декларация по НДС подается по обновленной форме (в ред. Приказа ФНС от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@).

Порядок оплаты НДС отличается от других налогов. Сумму налога, рассчитанную за отчетный квартал, нужно разделить на три равные части, каждую из которых нужно внести не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев следующего квартала. Например, по итогам первого квартала сумма НДС к уплате составила 90 тыс. рублей. Сумму налога делим на три равные части по 30 тыс. рублей, и уплачиваем в следующие сроки: не позднее 25 апреля, мая, июня соответственно.

Обращаем внимание всех ООО - организации могут уплатить налоги только путем безналичного перечисления. Это требование ст. 45 НК РФ, согласно которому обязанность организации по уплате налога считается выполненной только после предъявления в банк платежного поручения. Платить налоги ООО наличными деньгами Минфин запрещает.

Если Вы не успели вовремя заплатить налоги или взносы, то помимо самого налога, придется также заплатить неустойку в виде пени, рассчитать которую можно с помощью нашего калькулятора.

Подскажите пожалуйста какими бух. проводками отразить оказанные услуги, которые организация не может принять к налогообложению? и как учесть полученный НДС в таком случае?Спасибо!

В бухучете сделайте проводки:

Дебет 91-2 Кредит 60 (76) – учтены расходы;
Дебет 19 Кредит 60– учтен НДС, предъявленный поставщиком;

Дебет 91-2 Кредит 19 – списан НДС за счет собственных средств организации.

По расходам, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, «входной» НДС к вычету принять нельзя. Спишите «входной» НДС за счет собственных средств.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах из «Системы Главбух».

«Входной» НДС

« Входные» суммы НДС, предъявленные поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав), отражайте проводкой:

Дебет 19 Кредит 60
– учтен НДС, предъявленный поставщиком.

Если какие-либо расходы для целей налога на прибыль принимаются по нормативам (например, представительские расходы), то и вычет НДС можно применить только в пределах этих нормативов (). Оставшуюся сумму «входного» НДС списывайте проводкой:

Дебет 91-2 Кредит 19
– списан НДС по сверхнормативным расходам. *

Ситуация: можно ли учесть при расчете налога на прибыль сумму «входного» НДС, которую нельзя принять к вычету или включить в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав) (mod = 112, id = 51354)

Если выполняются требования статей и Налогового кодекса РФ, «входной» НДС можно принять к вычету .

В остальных случаях (если налог нельзя принять к вычету и включить в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав)) «входной» НДС списывайте в расходы без уменьшения налогооблагаемой прибыли. *

Например, поступайте так:

  • при отсутствии счетов-фактур, без которых «входной» НДС к вычету не принимается (п. 1 ст. 172 НК РФ);
  • в отношении НДС по сверхнормативным суммам нормируемых расходов (например, по представительским расходам) (абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ).

Аналогичная точка зрения отражена в письмах Минфина России от 24 апреля 2007 г. № 03-07-11/126 , УМНС России по г. Москве от 24 августа 2004 г. № 26-12/55111 .

В бухучете списание «входного» НДС, который нельзя принять к вычету или учесть в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав), отразите проводкой:

Дебет 91-2 Кредит 19
– списан НДС за счет собственных средств организации. *

Если организация применяет ПБУ 18/02 , в учете нужно отразить постоянное налоговое обязательство . Его отразите проводкой:


– отражено постоянное налоговое обязательство со списанной суммы НДС.

Ольга Цибизова,

2.Ситуация: Можно ли принять к вычету НДС по расходам, которые не учитываются при расчете налога на прибыль

Однозначного ответа на этот вопрос законодательство не содержит. Официальных разъяснений контролирующих ведомств по этому поводу нет.

В частных разъяснениях представители контролирующих ведомств придерживаются следующей позиции. По расходам, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, «входной» НДС к вычету принять нельзя. * Это связано с тем, что применение вычета предусмотрено только по расходам, которые связаны с выполнением операций, облагаемых НДС, в том числе – с реализацией (). При расчете налога на прибыль расходы, не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), не учитываются. Это следует из пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ. Таким образом, наличие расходов, не учтенных при расчете налога на прибыль, означает, что они не связаны с выполнением операций, облагаемых НДС.

Есть примеры судебных решений, в которых содержатся аналогичные выводы (см., например, определение ВАС РФ от 5 июня 2008 г. № 6440/08 , постановления ФАС Дальневосточного округа от 24 января 2008 г. № Ф03-А51/07-2/6147 , Волго-Вятского округа от 10 января 2008 г. № А43-2450/2007-31-45 , Центрального округа от 20 августа 2007 г. № А68-АП-104/18-06 , от 19 июля 2006 г. № А54-9067/2005-С18).

Однако существует противоположная арбитражная практика. Многие судьи считают, что применение вычета по НДС зависит от налогового учета расходов лишь в двух случаях:

  • в отношении «входного» НДС по командировочным, представительским и прочим нормируемым расходам ();
  • в отношении НДС, начисленного организацией при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (абз. 3 п. 6 ст. 171 НК РФ).

В остальных случаях никаких ограничений на применение вычета по НДС по расходам, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль, Налоговый кодекс РФ не содержит. Основным условием принятия к вычету «входного» налога является связь расходов с выполнением операций, облагаемых НДС. * Это следует из статьи 171 Налогового кодекса РФ.

Например, организация может подарить своему сотруднику на день рождения телевизор. При расчете налога на прибыль расходы на покупку телевизора не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ). Однако такая передача признается реализацией, с которой организация должна заплатить НДС (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Следовательно, «входной» НДС, предъявленный поставщиком при покупке телевизора, организация может принять к вычету. При этом ждать, пока подарок будет вручен сотруднику, а НДС будет начислен к уплате в бюджет, не нужно (п. 1 ст. 172 НК РФ). Налоговый кодекс РФ не устанавливает зависимости между периодом предъявления НДС к вычету и периодом фактической реализации (в данном случае – безвозмездной передачи) приобретенных товаров. Арбитражная практика подтверждает правомерность такого подхода (см., например, постановление ФАС Московского округа от 12 марта 2009 г. № КА-А40/1726-09).

Таким образом, по общему правилу, если расходы направлены на выполнение облагаемых НДС операций, то независимо от учета их при расчете налога на прибыль «входной» НДС по ним можно принять к вычету (см., например, постановления ФАС Московского округа от 26 февраля 2010 г. № КА-А40/978-10 , от 14 июля 2009 г. № КА-А40/5553-09 , от 7 апреля 2009 г. № КА-А40/2620-09 , Поволжского округа от 22 сентября 2008 г. № А65-5848/07 , от 6 мая 2008 г. № А65-12919/07-СА2-22 , Уральского округа от 7 октября 2008 г. № Ф09-7115/08-С3 , Западно-Сибирского округа от 23 августа 2007 г. № Ф04-5630/2007(37318-А46-37) , от 8 декабря 2008 г. № Ф04-6756/2008(15392-А45-37) , Дальневосточного округа от 16 августа 2007 г. № Ф03-А51/07-2/2293 , Центрального округа от 16 декабря 2004 г. № А36-135/2-04 и Северо-Западного округа от 24 октября 2008 г. № А56-46360/2007).

Ольга Цибизова, начальник отдела косвенных налогов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

3.Ситуация: Можно ли при расчете налога на прибыль учесть расходы на добровольное медицинское страхование членов семьи сотрудников

Нет, нельзя.

При расчете налога на прибыль организация вправе учесть расходы на добровольное медицинское страхование только своих сотрудников (п. 6 ст. 270 НК РФ).

Аналогичной точки зрения придерживаются представители налоговой службы.

Пример отражения в бухучете и при расчете налога на прибыль расходов на добровольное медицинское страхование членов семьи сотрудников

22 февраля 2011года ЗАО «Альфа» заключило договор добровольного медицинского страхования несовершеннолетних детей своих сотрудников сроком на 365 дней. Договор вступает в силу с момента уплаты страховой премии. Оплата страховой премии предусмотрена одним платежом. Страховая премия была оплачена 25 февраля 2011 года в сумме 6 000 000 руб. Страховка действует с 25 февраля 2011 года по 24 февраля 2012 года.

В учетной политике организации для целей бухучета установлено, что при определении страховой премии по добровольному медицинскому страхованию сотрудников, которую нужно включить в расходы текущего месяца, учитывается количество календарных дней в каждом месяце.

«Альфа» платит налог на прибыль ежеквартально, применяет метод начисления.

В I квартале 2011 года расходы на добровольное медицинское страхование составили:

  • в феврале – 65 753 руб. (6 000 000 руб. : 365 дн. ? 4 дн.);
  • в марте – 509 589 руб. (6 000 000 руб. : 365 дн. ? 31 дн.).

Итого за I квартал 2011 года расходы на добровольное медицинское страхование составили 575 342 руб.

Поскольку данные расходы произведены не в пользу сотрудников организации, а в пользу членов их семей (детей), бухгалтер не учел их при расчете налога на прибыль * за I квартал. В связи с этим в бухучете образуются постоянная разница и постоянное налоговое обязательство (п. , ПБУ 18/02).

Бухгалтер «Альфы» сделал в учете следующие проводки.

Дебет 76-1 Кредит 51
– 6 000 000 руб. – уплачена страховая премия на добровольное медицинское страхование детей сотрудников.

Дебет 91-2 Кредит 76-1
– 65 753 руб. – учтены расходы на добровольное медицинское страхование детей сотрудников за февраль 2011 года; *

Дебет 99 субсчет «Постоянные налоговые обязательства» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
– 13 151 руб. (65 753 руб. ? 20%) – отражено постоянное налоговое обязательство.

В марте 2011 года:

Дебет 91-2 Кредит 76-1
– 509 589 руб. – учтены расходы на добровольное медицинское страхование детей сотрудников за март 2011 года;

Дебет 99 субсчет «Постоянные налоговые обязательства» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
– 101 918 руб. (509 589 руб. ? 20%) – отражено постоянное налоговое обязательство.

Олег Хороший , государственный советник налоговой службы РФ III ранга

Л.А. Елина, экономист-бухгалтер

«Прибыльно-расходный» НДС

Когда НДС может быть учтен в составе расходов при расчете налога на прибыль

Упомянутые в статье судебные решения можно найти: раздел «Судебная практика» системы КонсультантПлюс

В некоторых случаях организации, применяющие общий режим налогообложения, включают в расходы суммы НДС. Мы рассмотрим их и проанализируем, есть ли риск спора с проверяющими.

Обратите внимание, мы будем рассматривать лишь ситуации, когда организация учитывает НДС в качестве самостоятельного расхода, а не просто включает в стоимость приобретаемых ценностей по правилам п. 2 ст. 170 НК РФ.

Когда учитывать НДС в расходах безопасно

СИТУАЦИЯ 1. В расходах учтен НДС, уплаченный экспортером в бюджет при неподтверждении нулевой ставки в течение 180 дней с даты экспорт ап. 9 ст. 165 НК РФ .

Уплаченный с экспортной поставки НДС не является входным (предъявленным поставщиком или продавцом покупателю), а значит, может быть принят в качестве «прибыльного» расход аподп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ ; . Минфин придерживается такой же позици иПисьмо Минфина от 27.07.2015 № 03-03-06/1/42961 .

Учтите, что дата признания налогов в составе расходов - это дата их начислени яподп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ . Поэтому признавать в «прибыльных» расходах НДС, начисленный при неподтвержденной нулевой ставке, надо в периоде, когда истек 180-днев -ный срок, отведенный для подтверждения экспорта (а не в периоде, когда истек трехлетний срок для возмещения такого налог а)Постановление Президиума ВАС от 09.04.2013 № 15047/12 ; Письма Минфина от 20.10.2015 № 03-03-06/1/60045 ; ФНС от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 .

Таким образом, признание в «прибыльных» расходах НДС, уплаченного при неподтвержденном экспорте, вполне безопасно.

Но есть одно но: в случае подтверждения нулевой ставки НДС в дальнейшем можно принять к вычету налог, исчисленный на 181-й день. Для этого у экспортера есть 3 года с даты отгрузки: то есть НДС-декларация с таким вычетом и подтверждением нулевой ставки должна быть подана до истечения трехлетнего срока после окончания квартала, в котором отгружены товары на экспор тОпределение КС от 24.03.2015 № 540-О ; Письмо Минфина от 15.07.2015 № 03-07-08/40745 .

И в случае удачного возмещения НДС понятно, что придется корректировать базу по налогу на прибыль. Скорректировать базу по налогу на прибыль надо в периоде возмещения этого НДС - ведь ранее сумма налога была обоснованно признана в «прибыльных» расходах. Следовательно, база по налогу на прибыль не была искажена и никаких ошибок исправлять не требуется. А возмещение (вычет) НДС, списанного ранее в расходы, - это самостоятельная хозяйственная операция. Следуя этой логике, в периоде возмещения такого налога надо включить сумму НДС, ранее признанную в расходах, в состав внереализационных доходов.

СИТУАЦИЯ 2. В расходах учтен зарубежный НДС, удержанный иностранным заказчиком/покупателем из заграничных доходов российского налогоплательщика.

Касается это случаев, когда российская организация получает оплату своих работ/услуг от иностранных покупателей или заказчиков, которые по законодательству этого иностранного государства должны как налоговые агенты удержать НДС. К примеру, белорусские заказчики работ и услуг, выполняемых на территории Белоруссии, должны удержать из доходов российского исполнителя белорусский НДС. Сумму этого удержанного НДС можно признать в прочих «прибыльных» расходах. Ведь такой расход не поименован в ст. 270 НК РФ, а перечень прочих расходов - открыты йподп. 49 п. 1 ст. 264 , ст. 311 НК РФ . С таким подходом согласны и Минфин, и налоговик иПисьма Минфина от 14.04.2014 № 03-03-06/1/16791 , от 07.04.2014 № 03-03-06/1/15337 , от 11.12.2013 № 03-08-05/54294 ; ФНС от 03.09.2013 № ЕД-4-3/15969@ .

У проверяющих не должно быть претензий к появлению в списке «прибыльных» расходов такого НДС.

СИТУАЦИЯ 3. Списание НДС на «прибыльные» расходы в составе безнадежной дебиторской задолженности.

При списании покупателем безнадежного аванса, перечисленного поставщику, ранее принятый к вычету НДС надо восстановить. При этом в качестве внереализационных расходов можно признать всю сумму долга, включая НДС (либо списать ее за счет резерва по сомнительным долга м)Письма Минфина от 17.08.2015 № 03-07-11/47347 , от 23.01.2015 № 03-07-11/69652 , от 11.04.2014 № 03-07-11/16527 .

Когда продавец списывает безнадежный долг покупателя за отгруженный товар, сумма безнадежного долга также либо учитывается вместе с НДС во внереализационных расходах, либо списывается за счет резерва по сомнительным долга мПисьма Минфина от 21.10.2008 № 03-03-06/1/596 , от 17.07.2012 № 03-03-06/2/78 .

Хотя в такой ситуации НДС и не учитывается в качестве самостоятельного расхода, базу по налогу на прибыль он уменьшает. И споров с проверяющими можно не опасаться.

СИТУАЦИЯ 4. Не принятый покупателем к вычету НДС при списании долга за неоплаченные товары - в расход.

Вычет НДС по полученным товарам давно не привязан к их оплате. Поэтому, получив от поставщика товар и счет-фактуру, покупатель может принять входной НДС к вычету. Когда долг перед поставщиком признается безнадежным, покупатель должен учесть в доходах всю кредиторскую задолженность - без уменьшения ее на принятый ранее к вычету входной НДСп. 18 ст. 250 НК РФ . Но и восстанавливать входной налог не требуетс яПисьмо Минфина от 21.06.2013 № 03-07-11/23503 .

Однако если входной НДС не был принят к вычету, то есть основания для его включения во внереализационные расходы при расчете налога на прибыл ьподп. 14 п. 1 ст. 265 НК РФ .

СИТУАЦИЯ 5. Получили субсидию на возмещение затрат - восстановленный НДС списали в расход.

Если организация получила из федерального бюджета субсидию на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров, работ или услуг, с учетом НДС (иногда субсидия включает возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров в Россию), то нужно вычет входного НДС восстановить в том квартале, в котором получена субсидия.

Такой восстановленный НДС можно учесть в прочих расходах, не опасаясь каких-либо споров с проверяющими, - ведь это прямо указано в Налоговом кодекс еподп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ .

СИТУАЦИЯ 6. В расходах учтен НДС, восстановленный при переходе на упрощенку или ЕНВД.

Как известно, упрощенцы не уплачивают НДС. Поэтому по материальным ценностям, по которым ранее был принят к вычету входной НДС и которые будут использованы на упрощенке, вычет надо восстановить. К примеру, надо восстановить часть принятого к вычету НДС по основным средствам и нематериальным активам, а также полную сумму НДС по сырью и материалам, числящимся в остатках на складе организации. Это приводит к необходимости уплаты НДС в периоде, предшествующем переходу на УСН (то есть в IV квартале года, предшествующего переходу на упрощенку).

Восстановленный НДС можно без проблем признать в качестве прочего расхода - это прямо закреплено в Налоговом кодекс еподп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ .

Аналогичная ситуация и с признанием в налоговых расходах НДС, который восстановлен в связи с переходом на ЕНВД.

Однако проверяющие считают нужным восстанавливать при переходе на упрощенку или ЕНВД и НДС с авансов, уплаченных на общем режиме (несмотря на то что в НК ничего не говорится о таком восстановлении). Можно ли на восстановленный НДС уменьшить базу по налогу на прибыль?

На этот вопрос нам ответил специалист Минфина.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист России

“ Организации, определяющие доходы и расходы по методу начисления, при расчете базы по налогу на прибыль не должны учитывать доходы/расходы в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены/переданы от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров, работ или услу гстатьи 251 , 270 НК РФ .

Поэтому суммы НДС, восстановленные при переходе на специальный режи мст. 170 НК РФ , не могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли организаци йп. 14 ст. 270 НК РФ . В таком случае норма подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ не применим а” .

ВЫВОД

Наиболее безопасно - не списывать восстановленный авансовый НДС на налоговые расходы. Ведь такой НДС - это часть предоплаты, которую по общему правилу нельзя учесть в «прибыльных» расхода хп. 14 ст. 270 НК РФ .

С налогом, восстановленным при переходе на УСН или ЕНВД со стоимости имущества и имущественных прав, подобных споров не будет. Его без всяких опасений можно учитывать в налоговых расходах.

Сомнительные НДС-ситуации: готовьтесь к обороне

СИТУАЦИЯ 1. Входной НДС, который опоздали принять к вычету, признан в качестве налогового расхода.

Как известно, НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками, должен бытьстатьи 170- 172 НК РФ :

  • <или> предъявлен к вычету;
  • <или> учтен в стоимости приобретенного имущества (к примеру, если оно не используется в облагаемой НДС деятельности).

Проверяющие считают, что если НДС может быть принят к вычету при соблюдении определенных условий, то организация не может списать такой входной НДС в «прибыльные» расход ы.

В одном из судебных споров рассматривалась ситуация: компания заявила вычет входного НДС за пределами трехлетнего срока и налоговая служба отказала в таком вычете. Тогда компания сочла сумму этого зависшего НДС безнадежной задолженностью и решила отнести ее на внереализационные расходы. Однако налоговики были против. Ведь непринятие НДС к вычету было обусловлено лишь несвоевременными действиями самой организации. И судьи поддержали проверяющи хОпределение ВС от 24.03.2015 № 305-КГ15-1055 ; Постановление АС МО от 26.11.2014 № А40-11707/2014 .

Подробнее о необходимости уплаты НДС при реимпорте можно узнать:

Иногда плательщики НДС пытаются списать входной налог на расходы по той причине, что не могут принять его к вычету из-за отсутствия счета-фактуры - если поставщик его не выставил либо выставил с ошибками. Минфин против этог оп. 2 ст. 170 НК РФ ; Письмо Минфина от 24.04.2007 № 03-07-11/126 . В такой ситуации нет оснований для включения НДС в стоимость товаров и/или для учета в качестве самостоятельного «прибыльного» расхода.

ВЫВОД

В рассмотренной ситуации вероятность спора с инспекцией велик аПисьмо ФНС от 17.07.2015 № СА-4-7/12690@ .

СИТУАЦИЯ 2. В «прибыльные» расходы списан НДС, уплаченный таможне при возврате экспортного товара (при реимпорте).

Принять такой налог к вычету не получится - НК этого не предусматривае тПисьмо ФНС от 21.03.2006 № ШТ-6-03/297@ . Однако этот налог не является тем, который предъявлен покупателю, следовательно, на него не распространяются ограничения, установленные п. 19 ст. 270 НК РФ. Также он не является входным НДС, который уплачен поставщику/продавцу при приобретении каких-либо ценностей, соответственно, нормы п. 2 ст. 170 НК также не должны учитываться. Получается, что в Налоговом кодексе нет каких-либо ограничений по признанию реимпортного НДС в «прибыльных» расходах. Такой расход экономически обоснован (раз уж такой НДС уплачен по требованию таможенного органа), документально подтвержден и связан с деятельностью, направленной на получение дохода. Значит, начисленный реимпортный НДС можно учесть в качестве прочих расходо вподп. 1 п. 1 ст. 264 , п. 1 ст. 252 НК РФ .

Учтите, что официальных разъяснений Минфина и налоговой службы по этому вопросу нет. Но в 2011 г. Высший арбитражный суд поддержал налогоплательщиков, которые учли в «прибыльных» расходах НДС, уплаченный на таможне при реимпорте. Есть аналогичные решения и других судо вОпределение ВАС от 21.12.2011 № ВАС-16060/11 ; Постановление ФАС МО от 12.08.2011 № КА-А40/7346-11 .

ВЫВОД

Высоки шансы убедить инспекторов в том, что НДС может быть списан в расходы. Но судебный спор с ними все равно возможен.

Некоторые экспортеры добиваются права вообще не платить таможенный НДС при возврате экспортированных товаро вПостановления АС СКО от 22.05.2015 № Ф08-2786/2015 ; 17 ААС от 23.01.2014 № 17АП-15557/2013-АК , от 13.08.2013 № 17АП-8267/2013-АК . Как следствие, им не приходится думать о том, признавать в «прибыльных» расходах уплаченный НДС или нет.

СИТУАЦИЯ 3. Расход в виде суммы НДС, исчисленного со стоимости безвозмездно переданных товаров, работ или услуг.

Эта ситуация довольно интересная.

С одной стороны, Минфин считает, что при безвозмездной передаче исчисленный НДС предъявляется покупателю (получателю ценностей). Следовательно, подобный налог нельзя признать в расхода хп. 19 ст. 270 НК РФ . Кроме того, при расчете налога на прибыль не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, работ, услуг, имущественных прав и расходы, связанные с такой передаче йп. 16 ст. 270 НК РФ . Так что даже если расценивать НДС, исчисленный при безвозмездной передаче, как не предъявленный покупателю, он является расходом, связанным с безвозмездной передачей. А значит, нельзя уменьшать на него «прибыльную» базуПисьма Минфина от 11.03.2010 № 03-03-06/1/123 , от 08.12.2009 № 03-03-06/1/792 .

Однако есть и другое мнение. Основано оно на том, что при безвозмездной передаче покупателю НДС фактически не предъявляется. И получатель безвозмездных товаров, работ или услуг этот налог не может предъявить к вычету. Налог уплачивается передающей стороной за счет собственных средст вподп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ . Из чего следует, что этой ситуации не касается ограничение, запрещающее учитывать в «прибыльных» расходах предъявленные покупателям налог ип. 19 ст. 270 НК РФ .

Есть и решения арбитражных судов, поддержавших налогоплательщиков в подобных ситуация хПостановление ФАС СКО от 13.08.2010 № А32-2525/2009-70/36 . Так, судьи решили, что НДС, исчисленный при безвозмездной передаче, можно учесть в «прибыльных» расходах как налог, начисленный в соответствии законодательством РФподп. 1 п. 1 ст. 146 , п. 2 ст. 154 , подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ . И более того - совсем недавно один из судов указал, что в таком случае неприменимы ограничения п. 16 ст. 270 НК РФ, запрещающие учитывать расходы, связанные с безвозмездной передаче йПостановления АС МО от 09.12.2015 № Ф05-16782/2015 .

ВЫВОД

Как видим, признав в «прибыльных» расходах НДС, исчисленный при безвозмездной передаче, наверняка придется спорить с проверяющими, причем в суде.

Но есть и еще один нюанс: если компания безвозмездно передает покупные товары, которые приобретены у плательщика НДС, то фактически никаких НДС-потерь у нее нет. Ведь в таком случае надо начислить НДС при безвозмездной передаче с рыночной стоимости (которая определяется на основе стоимости приобретения товаров у поставщика) и в то же время можно принять к вычету входной НДС. В итоге сумма налоговых обязательств перед бюджетом по этой операции будет равна нулю.

Другое дело, когда нечего поставить к вычету, к примеру когда раздаваемые бесплатно товары приобретены у упрощенцев. В этом случае, может быть, и имеет смысл поспорить с проверяющими, включив исчисленный с подарков НДС в расходы.

СИТУАЦИЯ 4. Учли в расходах НДС, доначисленный по результатам налоговой проверки.

Когда при налоговой проверке инспекция обнаруживает реализацию, с которой не был ранее исчислен НДС, она доначисляет налог. Получается, что такой НДС:

  • не выставлялся/не предъявлялся покупателю, то есть на него не распространяется ограничение п. 19 ст. 270 НК РФ;
  • исчислен в соответствии с законодательством, будет уплачен за счет собственных средств организации, следовательно, экономически обоснован.

Так что налицо все признаки того, что этот налог в периоде начисления может быть учтен в прочих «прибыльных» расхода х№ ВАС-10247/13

ВЫВОД

Однако официальной позиции проверяющих нет. Поэтому гарантировать отсутствие споров с инспекцией нельзя.

СИТУАЦИЯ 5. В расходах учтен НДС по списанному авансу от покупателя, в счет которого не были отгружены товары.

Остановимся только на ситуации, когда при получении такого аванса был выставлен авансовый счет-фактура покупателю и исчисленный НДС уплачен в бюдже тп. 4 ст. 164 , п. 1 ст. 168 НК РФ .

В последний день квартала, в котором долг перед покупателем признан безнадежным, его надо учесть в налоговых дохода хподп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ ; Письма ФНС от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307@ ; Минфина от 12.09.2014 № 03-03-РЗ/45767 . Но вот вопрос - вместе ли с суммой НДС. Ведь при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупател юп. 18 ст. 250 , п. 1 ст. 248 НК РФ . Включение же в доходы полной суммы аванса приводит к уплате налога на прибыль с суммы уже уплаченного в бюджет НДС. Что противоречит понятию дохода, закрепленному ст. 41 НК РФ. Следовательно, при списании аванса нет необходимости включать его в доходы вместе с НДС. Кстати, такой точки зрения придерживаются некоторые арбитражные судыПостановления 5 ААС от 25.11.2014 № 05АП-11808/2014 ; 19 ААС от 07.11.2014 № А64-1394/2013 . И тогда вопрос о признании налога в «прибыльных» расходах вообще не возникает.

Однако официальной позиции Минфина и ФНС, подтверждающей возможность не включать НДС во внереализационные доходы, в настоящее время нет. А значит, самое безопасное - включить в «прибыльные» доходы полную сумму аванса (с учетом НДС), а в расходы его не принимать. Ведь Минфин против учета НДС в «прибыльных» расхода хПисьмо Минфина от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635 . Но, как всегда, выбор остается за организацией.

ВЫВОД

Списывая НДС, исчисленный с полученного аванса, в «прибыльные» расходы в качестве безнадежного долга, готовьтесь к спору с налоговиками.

подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ ;
  • этот налог подлежит вычету у принимающей стороны (в уставный капитал которой передано основное средство) на основании счета-фактуры, который должна выставить передающая организация.
  • А.М. Рабинович , главный методолог 
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», канд. ист. наук

    Вопрос об учете для целей налога на прибыль может ставиться 
в отношении трех разновидностей НДС: у продавца – начисленного, но не предъявляемого покупателю, у покупателя – предъявленного продавцом, но не принимаемого к вычету, у любого налогоплательщика – восстановленного НДС. Рассмотрим их особенности.

    Начисленный НДС у продавца

    В подпункте 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ сказано, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ. Согласно пункту 19 статьи 270 НК РФ, при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено кодексом.

    Читая буквально вторую из приведенных норм, в которой говорится о налогах, предъявленных налогоплательщиком-продавцом покупателю, налогоплательщики постоянно спрашивают Минфин России и налоговые органы, можно ли учесть для целей налогообложения НДС, уплаченный организацией «за свой счет»? Такой НДС, не предъявленный и, следовательно, не полученный от покупателя, экономически превращается из косвенного в прямой (например, по неподтвержденному экспорту или ввиду неправильного отнесения операций к необлагаемым).

    Ответ всегда был отрицательным (письма Минфина России от 01.02.2011 № 03-03-06/2/20, УФНС по г. Москве от 20.05.2011 № 16-15/049561@, ранее позиция Минфина России в отношении «экспортного» НДС была доведена до налоговых органов письмом ФНС России от 14.12.2007 № ШТ-6-03/967@). И суды указывали, что НДС по неподтвержденному экспорту и НДС, доначисленный налогоплательщику налоговым органом, не включаются в расходы (см. соответственно постановление ФАС Московского округа от 08.10.2012 по делу № А40-136146/11-107-569 и постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.09.2011 № Ф03-4073/2011).

    Минфин России исходил из того, что налог, доначисленный организации налоговым органом по ошибочно необлагавшейся налогоплательщиком выручке, все равно относится к категории «предъявленного продавцом». Иными словами, трактовал данный термин не как фактически предъявленный, а как в принципе подлежавший предъявлению. С точки зрения правил русского языка, то есть при буквальном прочтении норм Налогового кодекса РФ, с этим можно спорить, но в таком подходе присутствует логика.

    Куда более сомнительным представляется подход, представленный в позиции УФНС по г. Москве. По его мнению, исчерпывающий перечень случаев, когда допускается учет сумм НДС при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, дан в пункте 2 статьи 170 НК РФ. Поскольку НДС, начисленного при неподтверждении права на применение ставки 0%, в нем нет, этот налог учитывать для целей налогообложения прибыли нельзя.

    Во-первых, в пункте 2 статьи 170 НК РФ говорится об учете НДС покупателем. Это НДС, который покупателю предъявил продавец и который покупатель отнес на счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» с тем, чтобы потом включить в стоимость приобретенных ценностей (Дебет 07, 08, 10, 20, 41, 58 Кредит 19).

    Пункт же 19 статьи 270 НК РФ регулирует порядок учета НДС продавцом. Это НДС, который он предъявил покупателю и отнес в бухгалтерском учете на расходы (Дебет 90 Кредит 68).

    Иными словами, эти две нормы Налогового кодекса РФ не об одном и том же. В них говорится о разных субъектах налоговых правоотношений с разными правами и обязанностями.

    При этом отметим, что смешение норм о продавце и покупателе встречалось и у Президиума ВАС РФ. В одном из постановлений он обосновал невозможность отнесения покупателем на расходы НДС в том числе ссылкой на пункт 19 статьи 270 НК РФ (постановление от 20.06.2006 № 3946/06).

    ФАС Московского округа квалифицировал НДС, начисленный по неподтвержденному экспорту (и в других схожих ситуациях: безвозмездная передача, передача для собственных нужд, выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления, уплата НДС таможенным органам) как предъявленный налогоплательщиком, но – самому себе (постановление от 08.10.2012 по делу № А40-136146/11-107-569).

    Логика очевидна, но она не сочетается с тем, что в пункте 19 статьи 270 НК РФ говорится об НДС, предъявленном покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), каковым при безвозмездной передаче и при экспорте налогоплательщик, начисляющий НДС, не является.

    Суд указал на несоответствие расхода в виде начисления НДС по неподтвержденному экспорту требованиям статьи 252 НК РФ. В качестве основного этот довод использован в письме Минфина России, доведенном до налоговых органов указанным выше письмом ФНС России.

    Конечно, доход от реализации на экспорт мог быть получен (и был получен) без начисления данного НДС. Но если исходить из формулировок пункта 2 статьи 252 НК РФ, связь этого НДС с деятельностью, направленной на получение доходов (от реализации на экспорт), очевидна.

    Кроме того, говорить об экономической оправданности налогов, учитываемых для целей налогообложения, нужно с учетом их специфики. Она сформулирована в подпункте 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ: налог, начисленный в соответствии с законодательством, принимается для целей налогообложения, то есть является экономически оправданным. Этому требованию НДС, начисленный по неподтвержденному экспорту, вполне соответствует.

    И, наконец, суд сослался на письмо Минфина России от 17.07.2007 № 03-03-06/1/49803-03-06/1/498. В нем невозможность отнесения рассматриваемого НДС на расходы обосновывается возможностью возмещения его в течение трех лет в случае представления в налоговый орган необходимых документов, подтверждающих факт экспорта.

    В связи с этим суд добавил, что порядок, при котором налогоплательщик может выбирать, как ему компенсировать затраты на уплату НДС с неподтверж­денного экспорта НДС – путем вычета по НДС в случае подтверждения права на ставку 0% или путем включения в состав расходов по налогу на прибыль, – не соответствует основам налогообложения и противоречит главе 21 НК РФ.

    Точку в споре поставил Президиум ВАС РФ в постановлении от 09.04.2013 № 15047/12. В нем суд отказался от уравнивания налогового смысла норм пункта 2 статьи 170 и пункта 19 статьи 270 НК РФ. Он указал, что пункт 19 статьи 270 НК РФ в рассматриваемом случае не применим, поскольку распространяется на суммы налога, предъявленные налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом РФ покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).

    Следовательно, в отношении НДС, исчисленного обществом по ставке 18% в связи с неподтверждением права на применение ставки 0%, подлежит применению подпункт 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ об учете названных сумм налога в составе расходов. Постановление Президиума дает дополнительные аргументы и в других ситуациях, когда речь идет об учете для целей налогообложения НДС, начисленного организацией «за свой счет» без предъявления его покупателю в силу прямого требования главы 21 НК РФ.

    Так, если исходить из закрытого списка пункта 2 статьи 170 НК РФ, касающегося покупателя, то продавец не сможет отнести в расходы и НДС, начисляемый с сумм, указанных в статье 162 НК РФ, по ставке 18%/118% (в соответствии с пунктом 4 статьи 164 НК РФ). На этот НДС счета-фактуры составляются в одном экземпляре, то есть покупателю НДС не предъявляется (подп. «б» п. 7 Правил ведения журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

    В данном случае имеет место ситуация, в которой подпункт 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ разрешает учитывать налоги в составе расходов. НДС начислен в соответствии с законодательством и не указан в статье 270 НК РФ, в которой говорится только о налоге, предъявленном налогоплательщиком-продавцом покупателю.

    Именно этой логикой, основанной на сопоставлении буквального содержания указанных норм статей 264 и 270 НК РФ, пользуются суды, позволяя налогоплательщикам относить НДС на расходы в другом подобном случае, – когда речь идет об НДС, начисленном налогоплательщиком при утрате права на применение УСН по отгрузкам того квартала, когда такое право было утрачено.

    При этом указывается на наличие связи – и она всегда должна соблюдаться – расходов в виде начисленного НДС с предпринимательской деятельностью налогоплательщика, то есть на их экономическую оправданность, как того требует пункт 1 статьи 252 НК РФ (см. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.01.2010 по делу № А25-673/2009, Определение ВАС РФ от 15.04.2010 № ВАС-4125/10, которым было отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ).

    К начисленному, по своей сути, относится НДС, уплаченный российской организацией за рубежом или удержанный у нее иностранной организацией-налоговым агентом в соответствии с законодательством того государства, территория которого является местом реализации проданных российской организацией товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Этот налог в настоящее время регулирующие органы считают возможным относить на расходы в целях налогообложения (согласованное с Минфином России письмо ФНС России от 03.09.2013 № ЕД-4-3/15969@).

    Одной из возможных форм учета начисленного НДС для целей налогообложения является включение его в состав расходов при определении суммы переносимого на будущее убытка. В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 12.07.2011 по делу № А45-19296/2010 этот вопрос рассмотрен применительно к уступке права требования.

    Согласно пунктам 1 и 2 статьи 279 НК РФ, при уступке налогоплательщиком-продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика.

    Налоговый орган считал, что стоимость указанного в данной норме товара, то есть дебиторская задолженность по его оплате, отраженная в бухгалтерском учете записью Дебет 62 Кредит 90 вместе с НДС, при определении убытка должна учитываться без НДС (эта позиция очень схожа с той, которую сформулировал по другому поводу Президиум ВАС РФ в постановлении от 18.11.2008 № 7185/08 (см. выше)).

    Тем не менее ФАС посчитал, что убыток от реализации права требования долга организация вправе была отнести на расходы вместе с суммой уплаченного в бюджет НДС. Обосновывалось это тем, что, согласно пункту 19 статьи 270 НК РФ, он (пункт) применяется, если Налоговым кодексом РФ не предусмотрено иное. В данном случае «иное» Налоговым кодексом РФ предусмотрено в пункте 2 статьи 265 и в статье 279. Однако ни в одной из указанных норм не сказано, как исчислять убыток – «с» или «без» НДС.

    И наконец, рассмотрим ситуацию с НДС, начисленным при безвозмездной реализации. С одной стороны, он начисляется в соответствии с законодательством (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК РФ) и за счет продавца, поскольку от покупателя не поступает. То есть, во-первых, этот НДС соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ и тем самым – требованиям статьи 252 НК РФ.

    Во-вторых, и этоочевидно, такой НДС не подпадает под пункт 2 статьи170 НК РФ. А вот его « отношения» с пунктом 19 статьи 270 НК РФ сложнее и интереснее.

    Из пунктов 1 и 2 статьи 168 НК РФ следует, что НДС продавцом покупателю не предъявляется, так как при безвозмездной реализации (передаче) нет ни цены, сверх которой должен быть предъявлен НДС, ни покупателя, которому его следует предъявить. «Не предъявляется» на языке главы 21 НК РФ означает, что счет-фактура дарителем только составляется, но не выставляется, то есть выписывается в одном экземпляре и одаряемому не передается.

    Следует иметь в виду, что Налоговый кодекс РФ и постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 в большинстве случаев четко различают термины «составлять» и «выставлять» счет-фактуру. То же самое (невыставление счета-фактуры) вытекает и из абзаца 1 пункта 1 статьи 169 НК РФ, так как получающая сторона не может принять НДС к вычету (о чем сказано в письмах Минфина).

    Казалось бы, все ясно. Но в подпункте «а» пункта 19 Правил ведения книги покупок сказано, что в ней не регистрируется счет-фактура, полученный при безвозмездной передаче. То есть предполагается, что по правилам Налогового кодекса РФ такой счет-фактура у получателя должен быть.

    Иными словами, налоговый орган может посчитать, что с точки зрения закона (даже при фактическом отсутствии второго экземпляра счета-фактуры) рассматриваемый НДС является « предъявленным» , а значит, подпадающим под запрет пункта 19 статьи 270 НК РФ. Какие можно привести контр­аргументы?

    Если указанная формулировка Постановления № 1137 действительно предполагает, что второй экземпляр должен обязательно быть и передаваться получателю безвозмездных ценностей, это противоречит приведенным выше нормам Налогового кодекса РФ. А значит, такая норма не должна применяться как содержащаяся в акте более низкого юридического уровня (подзаконном), чем кодекс.

    НДС, начисленный при безвозмездной реализации (передаче), не может считаться предъявленным, а значит, не подпадает под запрет пункта 19 статьи 270 НК РФ. Следовательно, этот налог может быть отнесен в расходы, учитываемые для целей налогообложения.

    Предъявленный НДС у покупателя

    Первое, что надо помнить: отнюдь не любой НДС, не принимаемый к вычету, может быть отнесен на расходы для целей налога на прибыль. Когда это можно сделать действительно, перечислено в закрытом списке пункта 2 статьи 170 НК РФ. Но дело в том, что одна из его формулировок допускает возможность как узкого, так и широкого толкования.

    В первоначальной редакции подпункта 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ говорилось о товарах (работах, услугах), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) в соответствии с пунктами 1-3 статьи 149 НК РФ. Федеральным законом от 29.05.2002 № 57-ФЗ из подпункта 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ была исключена ссылка на статью 149 НК РФ.

    Трудно сказать, что стояло за этим: чисто технические и стилистические соображения (например, нет смысла называть номер статьи, если и так словосочетание «не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения)» полностью совпадает с ее названием, не стоит дважды повторять слово «реализация» в одном абзаце) или шаг к расширению за пределы статьи 149 НК РФ и других приведенных в пункте 2 статьи 170 НК РФ оснований списка случаев, когда предъявленный продавцом НДС может быть учтен покупателем для целей налога на прибыль.

    Ведь, по мнению Минфина России и налоговых органов, перечень необлагаемых операций, при осуществлении которых входящий НДС не может быть принят к вычету, гораздо шире того, что перечислено в пункте 2 статьи 170 НК РФ. Это в первую очередь операции по осуществлению расходов, относимых главой 25 НК РФ к внереализационным. Возможно, законодатель предполагал, что новая формулировка даст возможность и в этих случаях непринимаемый к вычету НДС относить на расходы для целей налогообложения.

    Во всяком случае, суды такой подход применяют. Например, в постановлениях ФАС Московского округа от 20.06.2011 № КА-А40/5832-11 и от 07.02.2011 № КА-А40/17946-10 указывалось: поскольку у заявителя, в том числе согласно разъяснениям Минфина России, отсутствовали основания для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных подрядчиком за демонтаж и утилизацию объекта основных средств, сумма НДС по этим расходам в силу подпункта 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ списывается в составе внереализационных расходов.

    Со своей стороны, Минфин России никогда не писал, что так надо или можно делать. А в письме от 12.01.2012 № 03-07-10/01 уже прямо указал, что суммы НДС по расходам, связанным с ликвидацией объектов незавершенного строительства, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 и пункта 4 статьи 270 НК РФ не учитываются в составе расходов для целей налога на прибыль.

    Если считать, что изменения, внесенные в подпункт 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ, приводят к расширению его «зоны действия», налицо неясность нормы Налогового кодекса РФ. И тогда позиция судов правомерна. Но ирония состоит в том, что на эту норму ни суды (в ее широкой трактовке), ни Минфин России (в ее узком толковании) в данном случае не ссылаются.

    На сегодня спор можно считать решенным, хотя и несколько косвенным способом. Конституционный суд РФ в Определении от 04.06.13 № 966-О рассмотрел вопрос о раздельном учете по НДС и признал, что в пункте 4 статьи 170 НК РФ под операциями, не подлежащими налогообложению (освобожденными от налогообложения), имеются в виду только операции, указанные в статье 149 НК РФ.

    Такое же соотношение понятий должно иметь место и в пункте 2 статьи 170 НК РФ. Следовательно, отказываясь от указания на статью 149 НК РФ в пункте 2 статьи 170 НК РФ, законодатель не хотел расширять круг оснований для включения НДС в расходы.

    Следующая важная практически и интересная методологически ситуация – НДС, уплаченный организацией при приобретении товаров (работ, услуг) через подотчетных лиц в розничной торговле, когда НДС выделен в кассовом чеке или (и) в другом документе (счете, товарном чеке), но отсутствует счет-фактура. Вычет такого НДС, по мнению регулирующих органов, невозможен, с чем я склонен согласиться.

    Однако вывод о необходимости исключить соответствующую сумму из расходов, учитываемых для целей налогообложения (письма Минфина России от 24.04.2007 № 03-07-11/126, письмо МНС России от 04.12.2003 № 03-1-08/3527/13-АТ995 «О налоговых вычетах по НДС при командировках», УМНС по г. Москве от 05.02.2004 № 24-11/07108, от 25.02.2003 № 26-12/10695) представляется весьма спорным.

    Аргумент во всех этих письмах, по сути, один. В пункте 2 статьи 170 НК РФ содержится исчерпывающий перечень случаев, в которых НДС относится на расходы через включение его в стоимость товаров (работ, услуг). Отсутствие у налогоплательщика документов, подтверждающих его право на применение вычета по НДС, указанным перечнем не предусмотрено.

    Вчитаемся в общую часть пункта 2 статьи 170 НК РФ: «Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях»...

    Ключевое словосочетание здесь «предъявленные покупателю». Из пунктов 1-3 статьи 168, пунктов 1-3 статьи 169 НК РФ, из разъяснений регулирующих органов однозначно следует, что единственно возможной формой предъявления НДС продавцом покупателю является выставление счета-фактуры с указанной в нем суммой НДС.

    Значит, при отсутствии счета-фактуры предъявленный покупателю НДС как элемент, учитываемый для целей налога на прибыль, просто не существует, в каких бы иных документах он не был указан. Таким образом, пункт 2 статьи 170 НК РФ к ситуациям отсутствия счета-фактуры не применяется по определению. Поэтому вопрос должен решаться исключительно с точки зрения норм главы 25 НК РФ без привлечения норм главы 21 НК РФ.

    Отметим еще раз, что ни прямых, ни отсылочных норм об отнесении на расходы НДС, предъявленного покупателю, самим покупателем в главе 25 НК РФ нет. А если бы были, то не должны в данном случае приниматься во внимание ввиду отсутствия объекта их применения.

    Сложная ситуация сложилась с НДС, предъявляемым новому кредитору первоначальным кредитором, уступающим право требования к покупателю по оплате приобретенных им товаров. До вступления в силу Федерального закона № 245-ФЗ Минфин России писал, что у нового кредитора этот НДС (начисленный с продажной стоимости права) к вычету не принимается, а включается в расходы на приобретение права требования (письмо от 17.02.2010 № 03-07-08/40).

    Аргументировалось это тем, что у нового кредитора налоговая база по НДС определяется на основании пункта 2 статьи 155 НК РФ как сумма превышения дохода, полученного при последующей уступке права требования или при погашении его должником, над суммой расходов на приобретение указанного требования.

    По сути, Минфин России рассуждал «от обратного»: с разницы между ценой реализации и ценой приобретения НДС уплачивается в случаях, когда имущество подлежит учету по стоимости с учетом уплаченного налога (п. 3 ст. 154 НК РФ). Причем именно в этих случаях НДС исчисляется по ставке 18%/118%, то есть точно так же, как и новым кредитором (п. 4 ст. 164 НК РФ). Следовательно, заключал (не разворачивая в ответах всю эту цепочку рассуждений) Минфин России, и новый кредитор должен учитывать приобретенное право требования по стоимости с учетом НДС.

    Возможно, для того периода это было логично, но налоговое законодательство – это не логика, а конкретные записанные нормы. И когда законодатель хотел сказать в статье 155 НК РФ, что имущественное право учитывается с НДС, он об этом, пусть не совсем прямо, но написал.

    Согласно пункту 3 статьи 155 НК РФ, при передаче имущественных прав налогоплательщиками, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-места, налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав.

    Как следует из сопоставления пункта 1 и пункта 3 статьи 154 НК РФ, когда в Налоговом кодексе РФ говорится, что налоговой базой является цена с учетом налога, это служит косвенным указанием на то, что предмет реализации учитывается по стоимости, включающей предъявленный НДС. В пункте 2 статьи 155 НК РФ указание на то, что налоговая база определяется с учетом налога, отсутствует, значит и само право не предполагалось учитывать по стоимости, включающей налог.

    Пояснение

    Согласно пункту 1 статьи 154 НК РФ, налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

    Однако в пункте 3 статьи 154 НК РФ сказано, что при реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, определяемой с учетом положений статьи 40 НК РФ, с учетом налога, акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).

    Кроме того, возникает вопрос, как быть с аргументом налоговых органов о том, что за пределами ситуаций, описанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ, НДС не может включаться в стоимость приобретаемого для целей налога на прибыль (пример с пунктом 3 статьи 155 НК РФ показывает неполноту этого довода). Ведь нельзя утверждать, что для целей главы 21 НК РФ НДС включается в стоимость права, а для целей главы 25 НК РФ – не включается.

    И наконец, если, руководствуясь пунк­том 1 статьи 11 НК РФ, обратиться к использованию понятия «расходы» в главе 21 НК РФ, увидим, что ни в одном из этих случаев расходы не включают в себя НДС. (См. подпункт 2 пункта 1 статьи 146, подпункт 25 пункта 3 статьи 149, пункт 3 статьи 153, пункт 2 статьи 159, пункты 3, 4, 7 статьи 170, пункты 6, 7 статьи 171 НК РФ и др.).

    С учетом сказанного очень непросто будет доказать налоговому инспектору, проверяющему налог на прибыль, что НДС – это расход на приобретение права. А инспекторы, проверяющие НДС, следуют позиции Минфина России и отказывают новому кредитору в вычете НДС.

    Один из таких споров рассматривался в суде. ФАС Центрального округа не поддержал налоговых инспекторов (постановление от 01.03.2012 по делу № А48-2064/2011). Правда, суд ограничил действие своего вывода периодом до вступления в силу Закона № 245-ФЗ, увязав это с тем, что до 1 октября 2011 года (рассматриваемый период) статья 155 НК РФ не содержала порядка определения налоговой базы при первичной уступке денежного требования.

    Однако что изменилось с 1 октября 2011 года? По сути рассматриваемой проблемы – ничего. Первоначальный кредитор по-прежнему должен:

    Начислить НДС при уступке права требования (хотя и с другой налоговой базы);

    Сделать это по ставке 18%;

    Выставить новому кредитору счет-фактуру (именно выставить, а не составить в одном экземпляре, как это делается при исчислении НДС по ставке 18%/118%).

    Применение новым кредитором ставки 18% к налоговой базе в виде разницы между доходами от уступки права требования и его номинальной стоимостью разрушает систему аргументации, на которой базировалась позиция Минфина о необходимости включать НДС в стоимость права. Ведь «с разницы» между стоимостью реализации и стоимостью приобретения НДС может уплачиваться и тогда, когда ни стоимость приобретения (номинальная стоимость права), ни доход не включают в себя НДС. Номинальная стоимость уступаемого права включает НДС, начисленный при отгрузке соответствующих товаров (работ, услуг), но с точки зрения главы 21 НК РФ это – совсем другое.

    Поэтому полагаем, что и до, и после вступления в силу Закона № 245-ФЗ новый кредитор имеет право принимать к вычету НДС, предъявленный ему первоначальным кредитором.

    Восстановленный НДС

    Учет этого НДС регулируется пунктом 3 статьи 170 и пунктом 6 статьи 171 НК РФ. В четырех случаях он относится на прочие расходы, учитываемые для целей налога на прибыль в соответствии со статьей 264 НК РФ (подпункты 2, 6 п. 3 ст. 170, п. 6 ст. 171 (два случая) НК РФ).

    Судебная практика как минимум после решения ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06 строго придерживается позиции, что правомерно принятый к вычету НДС подлежит восстановлению исключительно в случаях, прямо указанных в Налоговом кодексе РФ.

    Регулирующие органы, напротив, руководствуясь нормами пункта 2 статьи 171 НК РФ об общих условиях вычета, настаивают на восстановлении НДС при любом выбытии имущества по причинам, не связанным с реализацией или безвозмездной передачей (например, в связи с потерей, порчей, боем, хищением, стихийным бедствием и др.). См. об этом письмо ФНС России от 01.112007 № 03-07-15/175, письмо Минфина России от 05.07.2011 № 03-03-06/1/397 и др.

    При этом за счет какого источника – принимаемых или не принимаемых для целей налогообложения расходов – восстанавливается НДС в случаях, не предусмотренных статьей 170 НК РФ, законодательство и судебная практика не указывают.